Дата размещения статьи: 11.09.2014
Право наследования относится к числу абсолютных правовых форм секундарного свойства <1>, ибо реализуется исключительно властью своего носителя и в его интересе, не нуждаясь в обеспечении юридической обязанностью другого лица, и направлено на приобретение конкретных субъективных прав. Из этого вытекает, что о наличии у кого-либо такого права должны быть поставлены в известность все другие лица - оно, иначе говоря, наделяется свойством публичной известности, гласности. Средством доведения до всеобщего сведения информации о том, что тот или иной субъект стал наследником имущества другого субъекта, является специальный документ, выдаваемый нотариусом - свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК), ст. ст. 36, 70 - 73 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее - ОЗН)). Оно выступает подтверждением <2> приобретения прав на имущество в порядке наследования, но никоим образом не порождает эти права (наследник становится собственником вещей, субъектом исключительных прав, участником обязательств и т.п. с момента открытия наследства при условии его принятия). Подчеркнем еще раз - обращаясь к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство, наследник желает публично утвердиться в принадлежащих ему правах на причитающееся наследство. Как явствует из содержания ст. 1162 ГК, свидетельство о праве на наследство выдается по заявлению наследника - получение данного документа является правом, но никак не обязанностью последнего.
--------------------------------
<1> См.: Белов В.А. Гражданское право. Т. I. Общая часть. Введение в гражданское право: Учебник. М.: Юрайт, 2012. С. 323 - 324, 331 - 338; Белов В.А. Гражданское право. Т. III. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы: Учебник. М.: Юрайт, 2012. С. 1005, 1021.
<2> См.: Наследственное право / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 192.
В то же время в ряде случаев получение свидетельства диктуется объективной необходимостью. Приведем несколько нормативных примеров: 1) в числе документов, на основании которых осуществляется государственная регистрация прав на недвижимость, названо и свидетельство о праве на наследство (ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 21.07.1997 N 122-ФЗ) - на основании его регистрируется имеющееся у наследника как преемника умершего право на объект недвижимости (без такой регистрации распоряжение данным правом будет для наследника существенно затруднено); 2) в соответствии с п. 5 ст. 1232 ГК свидетельство о праве на наследство является также основанием для государственной регистрации перехода по наследству прав на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации; 3) оно необходимо также и для получения наследниками средств со счетов умерших завещателей, оформивших в банке завещание в отношении своих вкладов (подп. "а" п. 14 Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 N 351); 4) регистрация и перерегистрация прав на оружие, полученное по наследству, производится при условии представления документов, подтверждающих переход оружия по наследству (п. 29 Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.07.1998 N 814); 5) на основании свидетельства о праве на наследство вносятся изменения в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг (ст. 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ).
Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство подается не любым лицом, а именно наследником - субъектом, призванным к преемству в имуществе умершего по основаниям и в порядке, которые установлены ГК. Он должен доказать свой статус наследника посредством представления нотариусу соответствующих документов, содержащих, в частности, сведения о: факте смерти наследодателя; времени и месте открытия наследства; брачных и родственных отношениях с наследодателем. Если наследник по закону не может представить доказательств своих семейных и родственных отношений с умершим, он тем не менее может быть включен в свидетельство о праве на наследство с согласия других наследников, такими доказательствами располагающих и принявших наследство (ст. 72 ОЗН); о нахождении на иждивении наследодателя (при наследовании по завещанию представляется также экземпляр завещания); правах наследодателя на то или иное имущество (свидетельства о праве собственности на недвижимость, договоры о приобретении имущества, сберегательные книжки и т.п.); согласии наследников, своевременно принявших наследство, на включение запоздавшего наследника в число правопреемников умершего и др.
При оформлении свидетельства о праве на наследство по закону нотариус выясняет у обратившегося наследника полный круг лиц, призываемых по закону к открывшемуся наследству, а если оформляется свидетельство о праве на наследство по завещанию - выясняет, имеются ли субъекты, обладающие правом на обязательную долю в наследстве. Свидетельство может быть выдано всем наследникам, вместе призываемым по одному основанию (общее, или совместное свидетельство), или каждому наследнику в отдельности (отдельное свидетельство), может охватывать все имущество в целом (генеральное свидетельство) или его отдельные части (специальное свидетельство) (п. 1 ст. 1162 ГК), исходя из конкретной жизненной ситуации. Примечательно, что среди форм свидетельств о праве на наследство, утвержденных Приказом Минюста РФ от 10.04.2002 N 99, нет формы свидетельства о праве на наследство "на все имущество", за исключением формы N 14 (свидетельство о праве на наследство по завещанию, подтверждающее право на наследство, открывшееся за границей). По общему правилу в свидетельстве всегда указывается конкретное имущество, права на которое приобретены в порядке наследования. Следовательно, речь в данном случае идет о том, что свидетельство может охватывать либо все перечисленное в нем имущество, либо по желанию наследника на это же самое имущество может быть выдано несколько отдельных свидетельств.
Если после выдачи свидетельства будет выявлено имущество, им не охваченное, на последнее выдается дополнительное свидетельство. Если свидетельство выдается на имя несовершеннолетнего или недееспособного гражданина, нотариус уведомляет об этом органы опеки и попечительства по месту жительства такого наследника для обеспечения охраны его имущественных интересов. Права публичных образований как обладателей выморочного имущества также оформляются свидетельством о праве на наследство по закону, хотя, как мы уже отмечали, правопреемник выморочного имущества является не наследником, а именно посмертным преемником.
По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается в любое время по истечении шести месяцев после открытия наследства, если только из правил ГК не явствует иное (ст. 1163). Установление таких временных рамок в законе вполне понятно: при нормальном ходе процесса принятия наследства к концу общего срока, как правило, выясняется круг наследников, объем их притязаний, собраны необходимые документы и пр., и наследникам остается при необходимости лишь прийти к нотариусу (либо прислать заявление по почте или доставить его через надлежащим образом уполномоченного представителя) и оформить свидетельство о праве на наследство. Исключения из общего правила касаются различных ситуаций: а) когда речь идет о специальном сроке на принятие наследства (если, например, право на наследство возникает по причине отказа от наследства другим наследником или вследствие непринятия им наследства) - соответственно, меняется и момент времени, начиная с которого субъект может получить свидетельство о праве на наследство; б) когда имеются достоверные сведения о том, что кроме тех наследников, которые обратились за выдачей свидетельства на имущество или его часть, иных претендентов на него нет (доказательством этого может быть справка о составе семьи умершего и пр.) - в этом случае свидетельство может быть выдано до истечения общего срока (п. 2 ст. 1163 ГК). Само собой разумеется, что в данном случае речь идет не только о физическом отсутствии других наследников, но и об их отказе от наследства, отстранении от наследования как недостойных и т.д. Кроме того, закон называет два случая, когда выдача свидетельства приостанавливается - это делается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника (п. 3 ст. 1163). Следует учитывать, что данное правило должно применяться во взаимосвязи с положениями ст. 41 ОЗН: по заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право на наследство у другого лица, обратившегося за удостоверением данного права к нотариусу, выдача свидетельства о праве на наследство откладывается на срок не более 10 дней, и если в течение этого срока нотариус не получит из суда сообщения о поступлении заявления, свидетельство должно быть выдано; если же соответствующая информация из суда поступила, выдача свидетельства приостанавливается до разрешения дела судом. Представляется, что формулировки ОЗН более выверены - не решение суда, но уже самое сообщение от него о наличии спора о праве должно приостановить нотариальное оформление наследственных прав, которое по итогам судебного разбирательства может быть и вовсе не признано для лица, обратившегося за выдачей свидетельства о праве на наследство (например, в случае отстранения лица от наследования по основаниям недостойности или при признании завещания недействительным и пр.).
В тех случаях, когда наследственное имущество поступает в обладание нескольким наследникам по закону и/или по завещанию (если только права на конкретные имущественные объекты не завещаны определенному лицу), оно со дня открытия наследства облекается в режим общего имущества наследников (в том числе и тогда, когда права на конкретный объект завещаны нескольким лицам; когда часть имущества принята наследниками, а часть поступила публичным образованиям в качестве выморочного наследства; когда доли в правах на имущество наследуются частью по закону, частью - по завещанию и пр.). ГК оперирует понятием "общая собственность наследников" (ст. 1164), но указанное положение нельзя, разумеется, толковать в том смысле, что сонаследники становятся лишь сособственниками входящих в состав наследства вещей - они становятся именно сообладателями перешедших к ним прав и соносителями входящих в наследство обязанностей, что вытекает из сущности наследования как разновидности универсального правопреемства. Строго говоря, присутствие в разделе V ГК норм о разделе общего имущества наследников не должно приводить к мысли о том, что они относятся к наследственному праву - данные нормы являются лишь специальными правилами по отношению к генеральным законоположениям об общем имуществе (прежде всего - об общей собственности), т.к. поступление имущества умершего в обладание конкретных лиц прекращает его режим в качестве наследства. Помещение их в названный раздел продиктовано, как представляется, соображениями практического удобства. Принимая в соображение данное обстоятельство, целесообразно ограничиться описанием именно особенностей раздела общего имущества наследников, обусловленных основанием возникновения режима общности - наследственным правопреемством. Сам законодатель прямо указывает, что режим права общей собственности наследников на вещи подчиняется правилам гл. 16 ГК об общей долевой собственности, за некоторыми изъятиями, установленными Кодексом.
Режим общности имущества, перешедшего к наследникам, может быть модифицирован посредством соглашения между сообладателями. В частности, они могут распределить между собой те или иные компоненты наследства, и в этом случае режим совместного обладания имуществом прекращается. Например: трое наследников первой очереди стали обладателями автомобиля, вклада в банке и коллекции антиквариата. По общему правилу, каждый из них обладает 1/3 долей в праве на данное имущество. Однако в дальнейшем они могут заключить соглашение между собой, по которому один станет владельцем автомашины, второй - денежных средств из вклада, а третий - коллекции. Режим общности имущества прекращен. Может случиться и так, что кто-то из наследников выбывает из числа сообладателей имущества, хотя общность его сохраняется. Если несколько изменить наш пример, то это может выглядеть так: один из наследников стал обладателем антикварной коллекции, а двое остальных совместно сохранили за собой автомобиль и денежный вклад (режим общего имущества сохранился, хотя и в ином его составе). К соглашению о разделе наследства применяются общие правила о форме сделок и форме договоров (п. 1 ст. 1165 ГК). Например, если стоимость имущества, перешедшего по наследству, превышает более чем в десять раз сумму минимального размера оплаты труда, то соглашение о его разделе должно быть совершено в простой письменной форме (ст. 161 ГК). По желанию сторон соглашение может быть нотариально удостоверено.
Если в составе унаследованного имущества есть недвижимость, то соглашение о разделе может быть заключено только после получения свидетельства о праве на наследство этой недвижимости. Наличие в законе данного правила обусловлено тем, что необходимо публично и достоверно подтвердить, что умерший был собственником недвижимости и что его преемники обладают ею на законном основании - чему и призвано служить свидетельство о праве на наследство (оно, как мы уже отмечали, необходимо и для последующей государственной регистрации права на недвижимость). Регистрация может быть осуществлена как до заключения соглашения о разделе наследства, так и после его заключения. В тех случаях, когда соглашение о разделе наследства заключается до регистрации, может случиться так, что доли в праве собственности на недвижимость, обозначенные в свидетельстве (свидетельствах) о праве на наследство, не соответствуют порядку раздела имущества, указанному в соглашении, но это не должно служить основанием для отказа в регистрации прав на недвижимое имущество, полученных в результате раздела наследства (п. 3 ст. 1165). Это вполне объяснимо - соглашение о разделе наследства касается общего имущества, которое на момент раздела, строго говоря, уже не наследство, а, как мы уже говорили, общее имущество конкретных лиц, которые могут распределить его между собой по собственному усмотрению (свидетельство о праве на наследство лишь подтверждает основание возникновения прав на имущество). Иллюстрацией может служить ситуация, когда трое сонаследников стали обладателями в равных долях прав на квартиру, автомобиль и земельный участок. Соответственно, в свидетельствах (свидетельстве) о праве на наследство будет обозначена 1/3 доля каждого в праве собственности на квартиру и земельный участок, на основании чего и будет осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество. В дальнейшем сособственники заключили соглашение, по которому одному из них достается автомобиль, второму - квартира, а третьему - гараж. Права каждого на объект недвижимости в целом должны быть зарегистрированы в установленном порядке на основании заключенного между сообладателями соглашения (если ранее была осуществлена регистрация прав на основании свидетельства о праве на наследство, то данная запись в реестре должна быть аннулирована).
Порядок заключения соглашения о разделе имущества, перешедшего по наследству, а также самый этот раздел имеют ряд особенностей, обусловленных национальной наследственно-правовой системой <3>.
--------------------------------
<3> О различиях в правилах раздела наследства на постсоветском пространстве см.: Блинков О.Е. Раздел наследства в государствах-участниках Содружества Независимых Государства и стран Балтии // Адвокатская практика. 2009. N 4. С. 13 - 17.
1. Законодатель, регламентируя соответствующие отношения, стоит на страже прав таких категорий лиц, как насцитурусы (ст. ст. 1116, 1166 ГК), а также несовершеннолетние, недееспособные или ограниченные в дееспособности граждане (ст. 1167). Раздел наследства не может быть осуществлен до тех пор, пока не родится живым зачатый при жизни наследодателя субъект прав на наследуемое имущество - ведь до его рождения невозможно установить полный круг обладателей такого имущества (как мы уже указывали, до его рождения приостанавливается и выдача свидетельств о праве на наследство) <4>. Если насцитурус родится живым, он будет через своих законных представителей принимать участие в разделе наследства, в противном случае оно будет распределено между остальными наличными наследниками. Касательно второй из упомянутых категорий следует сказать, что они в силу неполноты своей гражданской дееспособности (по причине недостижения требуемого законом возраста или иных факторов) не могут самостоятельно участвовать в разделе перешедшего по наследству имущества - за них действуют законные представители (родители или усыновители), опекуны и попечители; при этом ими должны быть соблюдены требования ст. 37 ГК, устанавливающей правила распоряжения имуществом подопечного, а о составлении соглашения о разделе наследства или о рассмотрении дела о разделе наследства в суде должны быть поставлены в известность органы опеки и попечительства с тем, чтобы дать свое заключение. Следует также учесть, что в тех случаях, когда в числе наследников присутствуют не полностью дееспособные лица и их законные представители, опекуны или попечители (например, несовершеннолетний ребенок и его родитель), то между ними соглашение о разделе наследства вовсе не может быть заключено (п. 3 ст. 37 ГК, ст. 60 Семейного кодекса Российской Федерации), а в случае возникновения спора и его судебного рассмотрения отношения представительства между указанными лицами также невозможно. Очевидно, что интересы недееспособного или ограниченно дееспособного лица в этом случае будет представлять орган опеки и попечительства (если несовершеннолетний эмансипирован, то он участвует в разделе наследства наравне с иными полностью дееспособными его участниками, в том числе и в судебном рассмотрении соответствующего спора).
--------------------------------
<4> Подробно см.: Блинков О.Е., Брючко Т.А. Отсрочка раздела наследства // Наследственное право. 2011. N 2. С. 24 - 27.
2. При распределении имущества между наследниками некоторым из них предоставлены преимущественные права на те или иные компоненты наследства для целей сохранения сложившихся к моменту открытия наследства стабильных и длительных отношений по владению и пользованию имуществом, а также для обеспечения его целевого использования или для обеспечения прав и законных интересов социально незащищенных лиц (ст. ст. 1168 - 1169, 1178 - 1179 ГК):
1) неделимые вещи. В отношении прав на них закон устанавливает несколько правил. Во-первых, если наследник и наследодатель были сособственниками неделимой вещи, то наследник имеет преимущественное право на получение доли в праве собственности на эту вещь перед другими наследниками, не являвшимися совместно с умершим собственниками данной вещи, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет. Во-вторых, если среди наследников нет сособственников неделимой вещи, но кто-либо из них пользовался на законном основании этой вещью совместно с наследодателем, то он имеет преимущественное право на получение этой вещи в счет своей наследственной доли. Наконец, в-третьих, в том случае, когда в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и т.п.), раздел которого в натуре невозможен, преимущественное право на получение права на это помещение в счет своей доли перед другими наследниками, не имеющими доли в праве собственности на это помещение, имеет тот из наследников, кто проживал в этом помещении ко дню открытия наследства и не имеет иного жилья. Обратим внимание, что правила ст. 1168 о преимущественных правах на неделимую вещь не дают ответа на вопрос о том, как быть в том случае, если такие преимущественные права принадлежат не одному лицу, а нескольким. Одним из возможных ответов на него было бы закрепление такой неделимой вещи в общую долевую собственность приоритетных наследников пропорционально их долям в наследстве;
2) предметы обычной домашней обстановки и обихода. При разделе наследства преимущественное право на них имеет тот из наследников, кто проживал совместно с наследодателем на день открытия наследства. Наличие в законе указанного правила обусловлено необходимостью сохранить привычный уровень бытового комфорта, сложившийся в семье наследодателя - как для него самого, так и для тех наследников, кто проживал с ним вместе, совместно ведя хозяйство, поддерживая быт. Кроме того, нельзя забывать, что нередко предметы быта - это еще и вещи, с которыми у людей связана память об ушедшем в мир иной близком человеке, почему и хотят они нередко оставить эти вещи себе.
Ранее действовавшее законодательство - ст. 533 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. - закрепляло преимущественное право на эти вещи за наследниками по закону вне зависимости от их очереди, проживавшими вместе с наследодателем не менее года к моменту открытия наследства. Особо оговаривалось право гражданина завещать эти предметы.
В том случае, если преимущественным правом на получение обычных предметов быта обладает не один наследник, а несколько, имущество может быть распределено между ними пропорционально их наследственным долям.
К предметам обычной домашней обстановки и обихода сложившая практика не относит, в частности, антиквариат и предметы роскоши. Вопрос о том, какие именно вещи могут быть отнесены к предметам быта, всякий раз решается индивидуально с учетом местных обычаев. Реализация наследником своего преимущественного права на неделимую вещь или на предметы обычной домашней обстановки и обихода обусловливается, если иное не предусмотрено соглашением между наследниками, предварительной выплатой этим наследником компенсации остальным наследникам для покрытия несоразмерности полученного им имущества причитающейся ему же наследственной доле (ст. 1170 ГК). Срок осуществления указанных преимущественных прав составляет три года со дня открытия наследства (ст. 1164);
3) имущественные комплексы, составляющие предприятие и фермерское хозяйство. Преимущественное право на получение предприятия в счет своей доли в наследстве имеет наследник - индивидуальный предприниматель либо коммерческое юридическое лицо как наследник по завещанию. Если таких наследников нет или они не воспользовались своим преимущественным правом, предприятие поступает в целом в общую долевую собственность наследников сообразно их наследственным долям, если только иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших наследство, в состав которого входит предприятие. В отношении имущества, составляющего фермерское хозяйство, ст. 1179 ГК предоставляет преимущественное право на его получение тем наследникам, которые захотят продолжить ведение хозяйства (иные наследники приобретают право на компенсацию стоимости своей доли в праве на имущество хозяйства). Если же никто из наследников этого не желает или если со смертью наследодателя хозяйство прекращается, то составляющее его имущество подлежит разделу на общих основаниях (ст. 258 ГК) с учетом установленных Кодексом особенностей раздела земельных участков.
3. В силу универсального характера наследственного правопреемства в состав имущества, переходящего к наследникам, входят не только права, но и обязанности - по терминологии ГК, "долги наследодателя" (ст. 1175). Само собой разумеется, что буквальное толкование здесь недопустимо, ибо речь в данном случае должна идти не только об обязанности наследников, принявших наследство, уплатить нечто кредиторам наследодателя, но и исполнить иные обязанности, лежавшие на нем, если только эти обязанности могут переходить к другим лицам по наследству. Как видно уже из самого названия ст. 1175 "Ответственность наследников по долгам наследодателя", она имеет применение для тех случаев, когда в результате принятия наследства несколькими лицами, заменяющими наследодателя в обязательствах, пассивной стороной в которых он был, возникает множественность лиц на стороне должника. Ответственность является солидарной (ст. 323 ГК), а каждый из сонаследников-содолжников отвечает по обязательствам умершего лишь в пределах стоимости своей доли наследства (для выявления и определения стоимости наследственного имущества применяются такие меры, как опись и оценка наследства по требованию наследников и иных лиц, что указано в ст. 1172 ГК). Такое ограничение объема ответственности принявших наследство наследников и государства как обладателя выморочного имущества имело место и в предшествующем наследственном законе (ст. 553 ГК 1964 г.). Наследник, принимающий имущество в порядке наследственной трансмиссии, отвечает этим имуществом лишь по долгам основного наследодателя, но не по долгам трансмиттента (п. 2 ст. 1175).
Ограничение ответственности преемников наследодателя лишь действительной стоимостью наследства является, по сути, не чем иным, как законодательным исключением из принципа неизменности наследственного имущества (а следовательно, и универсальности преемства): ведь на наследников ложатся имущественные обязанности умершего отнюдь не в том объеме, какой они имели ко дню открытия наследства, а лишь в объеме стоимости актива наследства. В силу этого высказываемое в литературе мнение, что ответственность наследников по обязательствам наследодателя в полной мере подтверждает провозглашенный ГК принцип универсальности наследственного правопреемства <5>, не выглядит достаточно убедительным - с ним можно было бы согласиться, если бы наследники несли на себе в силу закона бремя полного удовлетворения перешедших к ним обязанностей умершего. На отмеченное несоответствие обращал внимание еще В.И. Серебровский, полагая, что долги нельзя считать составной частью наследства, но лишь обременениями его <6>. По нашему мнению, вполне допустимо понимать ограничение имущественной ответственности наследников стоимостью актива перешедшего к ним имущества как одно из прямо дозволенных законом (ст. 1110 ГК) изъятий из общего правила successio in universam (хотя аргументы в пользу целесообразности и обоснованности такого изъятия лежат, как принято сейчас говорить, "вне правового поля", относясь в большей мере к политической и социально-экономической сферам общественной жизни). Практическим следствием такого подхода является прекращение обязательств невозможностью исполнения при исчерпании актива наследства.
--------------------------------
<5> См.: Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной практике. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 304; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / Отв. ред. Л.П. Ануфриева. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 293 - 299; Наследственное право / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 229.
<6> См.: Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М.: Статут, 2003. С. 59 - 60.
Кредиторы могут предъявить свои требования в течение общих сроков исковой давности, установленных для этих требований, как следует из п. 3 ст. 1175, очередности предъявления закон не устанавливает. Это положение нуждается в разъяснении. Прежде всего, его следует понимать в том смысле, что сама по себе смерть должника не изменяет течения сроков исковой давности: если они начали течь до открытия наследства, то просто продолжают течь и после его открытия, а если к моменту открытия наследства основание начала течения срока исковой давности еще не имело места, то такое основание может появиться и в любое время после открытия наследства (само собой понятно, что смерть должника не делает автоматически кредиторов потерпевшими от неисполнения, не порождает охранительных правоотношений и права на иск). Именно поэтому ГК говорит о предъявлении требований, а не исков - эти требования облекутся в исковую форму лишь тогда, когда налицо будет наследник, принявший наследство, или публичное образование как преемник выморочного имущества.
Таким образом, исполнитель завещания, суд или наследственное имущество (ничего не поделаешь - именно так написано в законе. Очевидно, при предъявлении требований к наследству их фактическим адресатом может быть как суд, так и нотариус по месту открытия наследства), принимающие требования кредиторов умершего, являются до определения преемников наследства лишь фиксаторами таких требований, что призвано в числе прочего помочь кредиторам уложиться в те самые сроки исковой давности, если таковые уже начали течь - они не подлежат перерыву, приостановлению или восстановлению (п. 3 ст. 1175 ГК) <7>. Шансы кредиторов получить удовлетворение становятся еще более малыми, если к наследникам, принявшим наследство (до выявления их или до перехода наследства в качестве выморочного - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу), будут со стороны заинтересованных лиц предъявлены требования о возмещении за счет наследства понесенных ими расходов (ст. 1174 ГК): а) вызванных предсмертной болезнью наследодателя; б) расходов на его достойные похороны, в т.ч. на оплату места погребения; в) расходов на охрану наследства и управление им; г) расходов, связанных с исполнением завещания. Требования о возмещении указанных расходов имеют приоритет над требованиями кредиторов и оформляются постановлениями нотариуса.
--------------------------------
<7> См.: Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной практике. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 297 - 304.
Литература
1. Белов В.А. Гражданское право. Т. I. Общая часть. Введение в гражданское право: Учебник. М.: Юрайт, 2012. 528 с.
2. Белов В.А. Гражданское право. Т. III. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы: Учебник. М.: Юрайт, 2012. 1200 с.
3. Блинков О.Е. Раздел наследства в государствах-участниках Содружества Независимых Государства и стран Балтии // Адвокатская практика. 2009. N 4. С. 13 - 17.
4. Блинков О.Е., Брючко Т.А. Отсрочка раздела наследства // Наследственное право. 2011. N 2. С. 24 - 27.
5. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной практике. М.: Волтерс Клувер, 2007. 765 с.
6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / Отв. ред. Л.П. Ануфриева. М.: Волтерс Клувер, 2004. 656 с.
7. Наследственное право / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Волтерс Клувер, 2005. 448 с.
8. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М.: Статут, 2003. 558 с.
Если вы не нашли на данной странице нужной вам информации, попробуйте воспользоваться поиском по сайту:
Звонки бесплатны.
Работаем без выходных
Целью законопроекта является защита прав заемщиков по договору потребительского кредита (займа). В соответствии с указанной целью, законопроект направлен на совершенствование порядка расчета полной стоимости потребительского кредита, касающегося максимально точной оценки расходов заемщика, которые связанны с получением потребительского кредита.
В связи с тем, что деятельность платежных агентов сконцентрирована в социально значимых сегментах рынка платежных услуг, законопроектом устанавливаются расширенные требования к лицам, осуществляющим деятельность по приему платежей физических лиц. Также Банк России наделяется полномочиями по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью операторов по приему платежей.
Целью законопроекта является недопущение заключения сделок, влекущих отчуждение собственниками общего долевого имущества, в результате которых не выделенная в натуре доля в праве на неделимый объект собственности переходит к посторонним лицам в нарушение прав и законных интересов совладельцев.
Законопроект обращен на урегулирование отношений, связанных с открытием счетов эскроу. В целях исключения давления со стороны застройщика на участников строительства и урегулирования отношений предлагается уточнить в Законе № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве..." норму о сроке условного депонирования.
Целью законопроекта является создание правовой базы для деятельности информсистемы информационных ресурсов агропромышленного комплекса, которая дозволит обеспечить перевод в электронный вид, убыстрение процессов получения и увеличение эффективности мер госпомощи в сфере сельхозпроизводства, также сокращение издержек сельскохозяйственных производителей товаров на представление отчетности и её перевод в электронный вид.
Дата размещения статьи: 12.01.2022
Дата размещения статьи: 12.01.2022
Дата размещения статьи: 12.01.2022
Дата размещения статьи: 12.01.2022
Дата размещения статьи: 12.01.2022
Навигация